вторник, 19 декабря 2017 г.

Путин выступил с первой предвыборной речью


Президент Владимир Владимирович Путин выступил на Форуме действий Общероссийского народного фронта (ОНФ) с первой своей программной речью. Информация об этом содержится на сайте Кремля.
Сперва ему представили кое-какие проекты ОНФ. К примеру, "Главную уборку" – это ликвидация нелегальных свалок в России, которых активисты насчитали в России 15 000.
В форуме общероссийского фронта участвовали 4000 участников.
Владимир Владимирович Путин поблагодарил их всех за "активную, плодотворную работу".
"Своими делами вы утверждаете правила честности и открытости, боретесь против всякого рода казёнщины, равнодушия, расточительства, коррупции. Побуждаете власть активнее откликаться на потребности и запросы наших граждан", – похвалил ОНФ президент.
Он подчернул, что неприятностей однако все равно довольно много, но страна "идет вперед". "Мы с вами стремимся быть современными, благополучными, сильными. И, уверен, у нас всё окажется!" – сказал президент.
quotВот что нам лишь с вами не предрекали в начале 2000-х годов – это и развал страны, государственный коллапс, это и вымирание нации, неспособность ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись в борьбе с интернациональным терроризмом, невозможность решить многие социальные неприятности, выйти из экономических неприятностей. И вправду, обстановка была сверхсложной, а иногда даже критической.
Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только удачно прошли тяжёлый путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по наиболее значимым направлениям развития. Шагнули на большом растоянии вперёд – и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении безопасности страны. Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для предстоящего уверенного движения вперёд.
Мы добились этого сами.
"Мы будут фаворитами: в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии и наряду с этим, конечно, сохранить самобытность, опираться на свои лучшие традиции", – считает президент.
Свой персональный долг как кандидата на пост президента Владимир Владимирович Путин видит в свободе, стабильности и согласии в обществе. "Сильная, устремлённая в будущее Россия нужна всем нам, и всё зависит лишь от нас!" – заключил он.
Президентская избирательная кампания стартовала в России 18 декабря. О жажде принимать участие в выборах уже заявили 23 человека, среди которых Ксения Собчак, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, предприниматель Сергей Полонский, певица и журналист Екатерина Гордон. Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года.

воскресенье, 26 ноября 2017 г.

Государственной дума приняла закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Wolfilser Shutterstock.com
Согласно документу, прогнозируемый объем доходов бюджета составит 15,3 трлн руб., из которых 0,5 трлн руб. – прогнозируемый количество дополнительных нефтегазовых доходов. При том, что предполагаемый размер затрат – 16,5 трлн руб., в следствии чего недостаток бюджета составит 1,3 трлн руб.
Для сравнения, в этом году (с учетом внесения поправок в бюджет) прибыльная часть главного денежного документа страны образовывает 14,7 трлн руб., расходная – 16,7 трлн руб. и соответственно недостаток бюджета – 2 трлн руб. (подп. 1-2, подп. 6 п. 1 ст. 1 закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О бюджете страны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", потом – закон о бюджете страны на 2017 год).
Одновременно с этим предполагается, что доходы бюджета в 2019 году составят 15,6 трлн руб., а в 2020-м – 16,3 трлн руб. Прогнозируемый недостаток в 2019 году – 0,8 трлн руб., а в 2020 году – 0,9 трлн руб.
Напомним, что размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит, как и в текущем году, 453 026,0 руб. (п. 1 ст. 8 закона о бюджете страны на 2017 год). А вот размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, составит 268 465,6 руб. вместо нынешних 260 141,0 руб.(ч. 2 ст. 8 закона о бюджете страны на 2017 год).
А инфляция на целый планируемый период не превысит 4% (п. 2 ст. 1 закона о бюджете страны на 2017 год).

вторник, 14 ноября 2017 г.

Система классных чинов государственной службы


Государственная служба придаёт значение чинам и званиям. Так как поэтому связанный с ними статус и материальные блага являются тем стержнем, на который в значительной степени опирается карьера госслужащего. В данной статье рассмотрим этот ключевой элемент госслужбы и детально охарактеризуем основные элементы системы классных чинов.

Общие сведения



Вопросы госслужбы регламентируются следующими нормативно-правовыми актами:


  • закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ;
  • закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ;
  • Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов, утвержденное Указом Главы Российской Федерации от 01.02.2005 №113.


Исходя из действующего законодательства, возможно выделить базовые составляющие таковой правовой категории как "классный чин":


  1. Это звание, присваиваемое госслужащим.
  2. Оно характеризует наличие у госслужащего определенного уровня знаний, опыта и опытной подготовки и, что не менее важно, стажа прохождения ГГС.
  3. Присваивается в соответствии со особыми нормативно-правовыми актами, содержащими классификацию, основания и порядок его присвоения.
  4. Показывает на определенное положение госслужащего в служебно-чиновной иерархии.
  5. Характеризует наличие у госслужащего определенных дополнительных преимуществ, которыми не владеет лицо, находящееся ниже в иерархии.
  6. Присваивается лицу, замещающему должность соответствующей группы. Современное законодательство устанавливает подчиненное положение классного чина по отношению к замещаемой должности. Так, поэтому замещаемая должность определяет тот чин, который может быть присвоен госслужащему.
  7. Присваивается на базе государственного квалификационного экзамена.
  8. Присвоение производится начальником соответствующего госоргана.
  9. Зависит от выслуги лет в прошлом статусе.


Так, возможно заключить, что классный чин госслужащего — это персонально присваиваемое на основании результатов особого экзамена звание, соответствующее служебному положению, уровню опытной подготовки, выслуге лет, принадлежности к определенному государственному органу и заслугам.


Одним из определяющих для всей системы госслужбы правил является то, что любой госслужащий пребывает в том либо другом звании в течение определенного, законодательно установленного, периода времени, после чего он должен пройти процедуру квалификационного экзамена и продвинуться выше по иерархии.


Данное правило имеет очень важное значение, потому, что в неприятном случае быстро снижаются стимулирующие мотивы добросовестного выполнения должностных обязанностей и мотивы долговременного построения служебной карьеры. Сроки нахождения в том либо другом чине устанавливаются федеральным и региональным законодательством, и необоснованные задержки в продвижении могут привести к ответственности соответствующего должностного лица.


Процедура получения



Детально этот вопрос освещен в Положении, которое было принято Указом Президента №113. Так, согласно действующему законодательству, звания могут быть первичными и очередными.


Первый классный чин присваивается федеральному гражданскому служащему, который заступает на работу в первый раз. Этому должно предшествовать успешное прохождение опробования, а вдруг опробование не устанавливалось, то не ранее чем через 3 месяца после его назначения на пост.


Очередной назначается служащему по прошествии периода, утвержденного для исполнения служебных обязанностей в действующем чине (они перечислены в пунктах 9–11 Положения). Так, для прохождения госслужбы устанавливаются следующие сроки:


  1. Для секретарей и референтов 3 и 2 уровня — не менее года;
  2. Для советников и госсоветников 3 и 2 уровня — как минимум несколько лет.
  3. Для действительного госсоветника 3 и 2 уровня — не менее года.
  4. Для секретаря, референта, советника и госсоветника 1 уровня — сроки не устанавливаются.


Также в этом документе представлена таблица чинов, с учетом их иерархии, и найдены правила их назначения.

Классные чины Группы должностей гражданской службы
Секретарь госслужбы 3 класса


Секретарь государственной службы 2 класса


Секретарь государственной службы 1 класса
Младшая группа
Референт государственной службы 3 класса


Референт государственной службы 2 класса


Референт государственной службы 1 класса
Старшая группа
Советник госслужбы 3 класса


Советник государственной службы 2 класса


Советник госслужбы 1 класса
Ведущая группа
Госсоветник 3 класса


Госсоветник 2 класса


Госсоветник 1 класса
Основная группа
Действительный госсоветник 3 класса


Действительный госсоветник 2 класса


Действительный госсоветник 1 класса
Верховная группа


Оклад и надбавка



Порядок оплаты за исполнение обязанностей государственного служащего производится в соответствии со статьей 50 Закона №79-ФЗ, в которой предусмотрены следующие составляющие финансового довольствия:


  • месячный оклад, определяемый должностью;
  • месячный оклад, определяемый классным чином;
  • дополнительные выплаты.


К дополнительным ежемесячным выплатам относятся надбавки:


  • за выслугу лет;
  • за особенные условия работы;
  • за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
  • премии за исполнение особо важных и сложных заданий;
  • выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, которые выплачиваются за счет средств фонда зарплаты гражданских служащих.


Все выплаты, причитающиеся должностному лицу за классный чин, утверждаются Президентом Российской Федерации. В случае если же сотрудник занимает госдолжность в субъекте РФ, то его финансовое содержание определяется областными нормативно-правовыми актами. Так, за классный чин предусмотрена не доплата, а конкретный оклад.

понедельник, 23 октября 2017 г.

Сотрудникам ГИБДД разрешили останавливать машины вне постов ДПС


С 20 октября инспекторы ГИБДД получили право останавливать машины для проверки вне постов ДПС. Вступил в силу новый регламент их работы. Он размещён на официальном портале.
Сейчас при остановке инспектору возможно предъявить как простой полис ОСАГО, так и электронный. Последний, но, все равно должен быть распечатан.
В первоначальной версии нового регламента предлагалось запретить инспекторам курить при общении с водителем. Но в итоговую версию документа эта норма не вошла. Но глава Управления дорожно-патрульной службы МВД России Александр Быков говорит: "Это не означает, что сотрудник может при общении с участниками дорожного движения курить и дымить им в лицо". Сотрудники ДПС должны быть спокойными, вежливыми, тактичными, обращаться к водителям на "Вы".
Остановить инспектор сейчас может и вне поста ДПС. В документе сказано, что "место, время, формы и способы осуществления надзора за дорожным движением полицейскими определяются начальником подразделения ДПС".
Еще одно ответственное изменение касается справок о ДТП. Сотрудники ГИБДД больше не будут их выдавать. Водители раньше предъявляли их страховщикам для оформления выплат. Сейчас данные о ДТП возможно будет взять из протоколов и других документов об административном правонарушении.
Прошлый регламент, который заменили этим новым документом, был датирован 2009 годом.
О том, какие еще законы начинают действовать в этом месяце, читайте в подробном материале ""Право.ru": законодательные новеллы – что начинает действовать в октябре".

суббота, 9 сентября 2017 г.

Прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу экс-главы "РусГидро"

Прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы "РусГидро" Евгения Дода и главбуха компании Дмитрия Финкеля, обвиняемых в растрате 73,2 миллиона рублей, сказал РАПСИ источник, близкий к следствию.

Так, дело возвращено в Следственный комитет (СК) России.
Согласно данным собеседника агентства, во время дознания были установлены события, свидетельствующие о возбуждении данного дела без достаточных на то оснований.
По сообщению источника, якобы незаконные действия Дода и Финкеля не являются преступными, и применяемый ими способ бухгалтерской отчётности практикуют многие российские компании.
"Явную абсурдность ситуации по делу демонстрирует тот факт, что признанное по делу в качестве потерпевшего "РусГидро" уже после возбуждения дела в 2015 и 2016 годах выплатило своим менеджерам премии на таких же основаниях, на которых выплачивались премии Доду. И тогда, и по сей день бухгалтерская отчётность была составлена в соответствии с русским законодательством", - уточнил собеседник агентства.
Сторона защиты со своей стороны отказалась от комментариев по данному предлогу, сказав о том, что не получала официального уведомления о возврате дела в СК РФ.
Ранее Басманный райсуд Москвы поменял меру пресечения Финкелю и Доду с заключения в тюрьму на домашний арест по ходатайству следователя, который подчернул, что экс-глава "РусГидро" вполне возместил ущерб, предположительно причиненный компании.
Как информировала пресс-служба СК Российской Федерации, Дод по результатам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, так, "неправомерно завысив (ее) размер не менее чем на 73,2 миллиона рублей". В совершении мошенничества, согласно данным ведомства, также принимал участие главбух компании и неизвестные.
Дод, возглавлявший "РусГидро" с 2009 года, ушел со своего поста с формулировкой "самостоятельно" в августе 2015 года.

пятница, 1 сентября 2017 г.

Минфин желает запретить частным лицам покупать биткойны


Помощник главы МинФина Алексей Моисеев заявил, что ведомство намерено приравнять криптовалюту к денежным активам и разрешить владеть ими лишь особым инвесторам. Об этом ссылаясь на эфир канала "Россия 24" информирует "Новости.ru".
Реализовывать биткойны Моисеев предлагает на Столичной бирже под контролем Росфинмониторинга. Приобрести их смогут лишь квалифицированные инвесторы, а частным людям Министр финаннсов желает запретить ими владеть.
Криптовалюта – зашифрованный код, цифровая единица, которая существует лишь в компьютерной сети. Существует довольно много различных криптовалют, Биткойн – самая популярная и одна из самых дорогих. Не так давно ее курс превысил $4 000 за 1 биткойн.
Применение криптовалют становится все шире, месяц назад в Сингапуре компания подала первый в истории иск, оспаривающий сделку о продаже биткойнов, которая случилась после ошибки в компьютерной системе (см. "В Сингапуре в первый раз оспорили сделку о продаже криптовалюты").

среда, 30 августа 2017 г.

Экономколлегия ВС не зачла спорные требования


Вероятен ли зачет встречных требований, в случае если один из контрагентов возражает относительно наличия либо размера долга ответила экономколлегия Верховного суда в одном из недавних дел. "НЛМК" решил не тратить усилий, чтобы получить долг с "Лебединского ГОКа", вместо этого он столько же недоплатил за следующие поставки и зачел обе суммы как встречные требования. В ответ ГОК подал иск в суд о взыскании недоплаты "НМЛК" и победил в трех инстанциях. Но ВС разрешил дело в противном случае.
Верховный суд не разрешил "Новолипецкому металлургическому комбинату" зачесть 1,5-миллионные требования, по которым у него имеется спор с агентом – "Лебединским Горно-обогатительным комбинатом". "НЛМК", клиент железнорудных окатышей производства ГОК, нашёл недостачу на сумму 1,5 миллионов рублей. в нескольких партиях в 2013 году и "настойчиво попросил" вернуть эти деньги (партии были полностью оплачены авансом). Но в 2013 году ГОК не признал претензий. Исходя из этого клиент решил недоплатить 1,5 миллионов рублей. за последующие поставки и в начале 2016 года выслал поставщику акт о зачете встречных требований.
Скоро ГОК ответил на это обращение – иском о взыскании недоплаченных 1,5 миллионов рублей. (дело № А40-112506/2016). Три инстанции его удовлетворили. Ответчик, "НЛМК", сперва ссылался на зачет встречных требований, но суды указали, что требования небесспорны – ГОК с ними не соглашался. После этого ответчик добился "зачета" при помощи встречного иска и напомнил о недостачах 2013 года. По документам так и выходит, лишь срок исковой давности фактически истек, решили суды. Встречный иск они удовлетворили только на 8315 руб.
Ответчик пожаловался в экономколлегию и указал, что суды неправильно применили ст. 410 ГК. Закон не ставит для зачета такое условие, как обязательная бесспорность требований. Исходя из этого все равно, возражает ли кто-то из сторон, были ли требования и в каком размере. Экономколлегия отклонила эту жалобу 24 августа. Судьи отказали и в первоначальных, и во встречных требованиях, отменив решения нижестоящих инстанций.

вторник, 29 августа 2017 г.

Понудить работника пройти регистрацию на портале госуслуг запрещено

Billion Photos / Shutterstock.com
Согласно точки зрения специалистов службы Правового консалтинга компании "Гарант", регистрация на портале государственных и муниципальных услуг осуществляется каждым гражданином добровольно в личных целях, она не связана с выполнением работниками трудовой функции, предусмотренной их трудовым контрактом. Исходя из этого вынудить сотрудников проходить такую регистрацию работодатель не может.
В обоснование своей позиции специалисты подчернули, что в соответствии с ч. 2 ст. 21 Трудового кодекса работник обязан добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым контрактом, в соответствии с его трудовой функцией, под которой понимается работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, профессии с указанием квалификации или конкретный вид поручаемой работнику работы (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Работодателю запрещается требовать от работника исполнения работы, не обусловленной трудовым контрактом, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными законами (ст. 60 ТК РФ).
Одновременно с этим, согласно ст. 21 закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" единый портал госуслуг (потом – ЕПГУ) является федеральной государственной информационной системой, снабжающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о соответствующих услугах.
В соответствии с п. 9 Положения о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (потом – Положение) предоставление государственных и муниципальных услуг с применением ЕПГУ осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с применением федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, снабжающей информационно-технологическое сотрудничество информационных систем, применяемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (потом – ЕСИА). Наряду с этим доступ с применением ЕПГУ к информации, которая носит конфиденциальный характер, предоставляется как заявителям, прошедшим регистрацию в ЕСИА, так и тем из них, кто прошел процедуру регистрации на ЕПГУ. Наряду с этим регистрация на ЕПГУ осуществляется с применением номера сотового телефона. Одновременно с этим при регистрации заявителя на ЕПГУ внесение сведений о заявителе в регистр физических лиц ЕСИА не осуществляется (подп. 9.1-9.2 Положения).
Так, регистрация заявителей на ЕПГУ осуществляется на основании добровольного волеизъявления данных лиц, если они хотят пользоваться в личных целях государственными и (либо) муниципальными услугами в электронной форме с применением портала.
Соответственно, подчеркивают эксперты, потому, что регистрация на портале государственных и муниципальных услуг осуществляется каждым гражданином добровольно в личных целях, она не связана с выполнением работниками трудовой функции, предусмотренной их трудовым контрактом, вынудить сотрудников проходить такую регистрацию работодатель не может.

понедельник, 28 августа 2017 г.

Как заполнить задаточный отчет


Какая организация сейчас не образовывает авансовые отчеты? Заполним задаточный отчет совместно, с учетом всех изменений 2017 года. Рассмотрим всю цепочку операций, итогом которой будет верное составление авансового отчета. Скачать бланк авансового отчета возможно будет в конце этой статьи.

Организация подобающа создать и утвердить локальные нормативные акты, регулирующие порядок оборота наличных финансовых средств, в частности их выдачу подотчетным лицам. Такими документами являются:


  • положение о расчетах с подотчетными лицами, созданное с учетом требований Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (потом — Порядок № 3210-У);
  • перечень работников, имеющих право на получение подотчетных средств, утвержденный начальником организации;
  • распоряжения о служебных командировках;
  • заявление работника на выдачу подотчетных сумм (с указанием счета для перечисления денег по безналу).


Так, подотчетные суммы выдаются лишь в определенном порядке на основании приказа начальника организации и/либо заявления работника.


Выдача подотчетных сумм



Общий порядок выдачи финансовых средств под отчет установлен п. 6.3 Порядка № 3210-У. Следовательно, организация может выдать подотчетные финансовые средства следующими методами:


  • наличными деньгами из кассы;
  • безналичным переводом на банковскую карту (см. Письмо Министерства финансов Росиийской Федерации от 25.08.2014 № 03-11-11/42288).


Выдавать наличные деньги возможно работникам, с которыми заключен трудовой контракт либо контракт гражданско-правового характера (см. Письмо ЦБ РФ от 02.10.2014 № 29-Р-Р-6/7859).


Принципиально важно!


Перед выдачей финансовых средств нужно проверить наличие задолженности работника по раннее выданным авансам. В случае если работник не отчитался по ранее выданным финансовым средствам, он не имеет права получить другие подотчетные суммы (абз. 3 п. 6.3 Порядка № 3210-У).


Задаточный отчет



Задаточный отчет — первичный документ, который составляется для отчета работника о расходовании денег на приобретение товара, услуг, работ. К авансовому отчету в обязательном порядке должны прилагаться оправдательные документы. Форма авансового отчета 2017 года осталась без изменений.


В законе № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не содержится требований об обязательном применении унифицированных форм первичных учетных документов. Одновременно с этим любой факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, что найдено п. 1 ст. 9 закона № 402-ФЗ. Организации есть в праве выбора:


  • самостоятельно разрабатывать формы отчетов;
  • воспользоваться унифицированной формой № АО-1 (утв. Распоряжением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55).





Скачать бланк авансового отчета по форме № АО-1 возможно в конце статьи.


Принципиально важно! Все используемые первичные документы должны быть утверждены в учетной политике (закон № 402-ФЗ, п. 4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").


После получения финансовых средств подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы финансовые средства под отчет, либо со дня выхода на работу, предъявить задаточный отчет с прилагаемыми оправдательными документами (п. 6.3 Указания № 3210-У). В случае если задаточный отчет не составлен вовремя, то это нарушение кассовой дисциплины (ст. 15.1 КоАП РФ).


Порядок заполнения



Рассмотрим, как заполнить задаточный отчет, пример заполнения 2017 г. Для примера подойдет унифицированная форма АО-1 "Задаточный отчет".


Подотчетное лицо заполняет следующие поля.


Лицевая сторона формы № АО-1:


  • наименование организации, которая выдавала финансовые средства под отчет;
  • дата составления;
  • структурное подразделение;
  • данные подотчетного лица: Ф.И.О., должность, таб. номер;
  • назначение аванса, к примеру: командировочные затраты, хоз. потребности и др.;
  • в нижней части следует указать количество приложенных оправдательных документов.


Оборотная сторона формы № АО-1:


  • все реквизиты оправдательного документа(ов), подтверждающего произведенные затраты;
  • сумма произведенных затрат отражается в столбце "Сумма расхода по отчету".


Работник денежной либо бухгалтерской службы проверяет поля, заполненные подотчетным лицом, и дополнительно заполняет следующие поля:


  • номер;
  • сведения о выданных финансовых средствах с разбивкой по суммам: прошлые авансы (остаток либо перерасход); выданные из кассы по текущим расходам (справочно с указанием валют);
  • "израсходовано" — следует указать утвержденную сумму;
  • "остаток/перерасход" — рассчитывается сумма оставшихся финансовых средств;
  • "бухгалтерская запись" — подобающа содержать проводки, которые будут проведены по результатам утверждения отчета.


После проверки правильности составления документа, точности, и целевого применения выданных средств бланк направляется на утверждение начальнику организации.


После утверждения авансового отчета на его оборотной стороне проставляются суммы в столбце "Сумма расхода, принятая к учету" с указанием счетов бухучета, на которые будут отнесены затраты подотчетного лица. Задаточный отчет, проводки по нему должны соответствовать записям, сделанным в регистрах бухучета. Потом проводятся окончательные расчеты с подотчетным лицом.


Отрывную часть авансового отчета возвращают работнику. Этот корешок является доказательством предоставления отчетности по подотчетным средствам.







Оправдательные документы



Оправдательные документы возможно условно поделить на две группы:


  • денежные — подтверждают факт оплаты финансовых средств и расходование подотчетных сумм по назначению;
  • товаросопроводительные — подтверждают факт получения материальных ценностей.


Все оправдательные документы должны содержать обязательные реквизиты: наименование контрагента, дата, содержание факта хозяйственной жизни, количество, цена, и Ф.И.О., должность и подпись лица, составившего отчет.


Рассмотрим особенности оформления разных видов оправдательных документов.


Кассовый чек и бланк строгой отчетности



Кассовым чеком либо бланком строгой отчетности (потом — БСО) подтверждается фактическая оплата. Бланки должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 4.7 54-ФЗ.


С учетом специфики деятельности либо изюминок своего местонахождения агенты создают расчеты без применения ККТ (п. 2, 3, 5–7 ст. 2 закона № 54-ФЗ).


Обязательными реквизитами БСО являются:


  • наименование;
  • серия;
  • нумерация БСО;
  • дата оплаты и дата оформления БСО;
  • наименование поставщика услуг с указанием ИНН и адреса;
  • наименование и цена услуг;
  • должность, личная подпись и Ф.И.О. сотрудника поставщика;
  • печать (при наличии);
  • выходные сведения типографии, изготовившая бланк.


Принципиально важно! БСО должны содержать сведения о типографии (наименование, адрес, ИНН); типографским методом должны быть нанесены серия и номер бланка.


Товарный чек и накладные



Товарный чек не имеет унифицированной формы. Соответственно, любая организация вправе разрабатывать бланки самостоятельно. Это относится и накладных. Нужно проверить в бланке лишь наличие обязательных реквизитов.


Следует подчернуть, что эти документы являются товаросопроводительными и не содержат подтверждения оплаты, соответственно, не уменьшают размер подотчетных сумм, за исключением случаев, когда приобретение ТМЦ осуществляется у плательщиков ЕНВД, не применяющих ККТ. В этом случае подтверждением затрат будет являться товарный чек (см. Письмо Министерства финансов России от 19.01.2010 № 03-03-06/4/2, от 11.11.2009 № 03-01-15/10-499, от 06.11.2009 № 03-01-15/10-492, от 01.09.2009 № 03-01-15/9-436).


Счета-фактуры и УПД



Счет-фактура является налоговым документом, предоставляющим в этом случае возможность принять НДС к вычету из бюджета. Обратим внимание, что счета-фактуры физическим лицам, получающим товары (работы, услуги) за наличный расчет, выдаются лишь при наличии доверенности на получение данной формы (п. 7 ст. 168 НК).


Универсальный передаточный документ является одновременно налоговым и товаросопроводительным документом. По УПД возможно в один момент принять ТМЦ и учесть к вычету из бюджета НДС.


Счет-фактура и УПД не являются документами, подтверждающими оплату материальных ценностей, соответственно, не уменьшают размер подотчетных сумм.


Оправдательные документы по отдельным операциям



Отдельного рассмотрения требует порядок документального оформления командировочных и представительских затрат. Ниже отметим ключевые моменты для этих групп затрат.


Командировочные затраты



После вступления в силу изменений, принятых Распоряжением Правительства № 749 "Об изюминках направления работников в служебные командировки" (потом — Распоряжение № 749), бланки командировочного удостоверения, служебного задания и отчета о выполненной в командировке работе не являются обязательными для заполнения. Организации вправе в локальном нормативном акте предусмотреть необходимость заполнения указанных форм.


В случае если организация примет решение не использовать командировочные удостоверения, то для подтверждения суточных нужно к авансовому отчету по командировке приложить бухгалтерскую справку произвольной формы. Форму справки следует утвердить в составе учетной политики.


Авансовые отчеты в 2017 году, изменения



Изменения 2017 года обернулись обложением страховыми взносами начисленных и выплаченных суточных затрат.


Законодательство не ограничивает размер выплат в виде суточных работникам организации. Размер выплаты суточных следует утвердить приказом либо указать в положении о командировочных расходах.


С 1 января 2017 суточные высвобождены от уплаты страховых взносов в размере, не превышающем 700 рублей за ежедневно нахождения в командировке на территории РФ, и не более 2500 рублей за ежедневно нахождения в заграничной командировке (п. 2 ст. 422 НК). В том же размере суточные не включаются в доход работника при исчислении НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ).


Но вышесказанное не касается взносов на травматизм (п. 2 ст. 20.2 закона от 24.07.98 № 125-ФЗ) — суточные выплаты не облагаются взносом на травматизм.


Не нужно забывать, что при командировках в местность, откуда работник имеет возможность каждый день возвращаться домой, либо направлении сотрудника в однодневную поездку, суточные не выплачиваются (п. 11 Распоряжения № 749).


Электронный билет



Задаточный отчет по командировке 2017 нужно заполнить с учетом мнения Министерства финансов, изложенного в письме № 03-03-06/1/35214 от 06.06.2017. В данном письме разъясняется, что в случае если авиабилет куплен в электронной форме, для целей налогообложения прибыли документальным подтверждением являются квитанция электронного билета и посадочный талон.


Наряду с этим посадочный талон должен подтверждать факт услуги воздушной перевозки подотчетному лицу. В большинстве случаев, данным реквизитом является штамп о досмотре.


При отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне налогоплательщику нужно подтвердить факт оказания подотчетному лицу услуги воздушной перевозки иным методом.


Учет сервисных услуг, оказываемых перевозчиками



Часто проездной билет повышенной комфортности включает цена сервисных услуг (набор питания, предметы первой необходимости и гигиены, включая постельные принадлежности, печатную продукцию и т. д.).


Министр финаннсов в письме № 03-03-РЗ/37488 от 16.06.2017 разъяснил, как учитывается цена дополнительных сервисных услуг.


Не облагается НДФЛ цена дополнительных услуг при проезде в вагонах повышенной комфортности (п. 3 ст. 217 НК).


Для целей налогообложения прибыли организаций цена дополнительных сервисных услуг учитывается вполне в составе других затрат (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК).


А вот по НДС мнение обратное: в случае если сумма дополнительных сборов и сервисных услуг сформирована с учетом стоимости услуг по предоставлению питания, сумма НДС вычету не подлежит (п. 7 ст. 171 НК РФ).


Представительские затраты



Ни один из действующих нормативных актов не содержит указаний на количество и порядок оформления представительских затрат. Исходя из этого, организация подобающа самостоятельно создать и утвердить в учетной политике либо особом нормативном акте список оправдательных документов, которые подтверждают обоснованность и деловые цели представительских затрат, осуществляемых подотчетными лицами.


Для верного отражения затрат по приему и обслуживанию российских и иностранных делегаций рекомендуем оформлять следующие документы (см. Письма Министерства финансов № 03-03-06/4/26 от 22.03.2010 и № 03-03-06/1/807 от 13.11.2007):


  • приказ о назначении комиссии для проверки правомерности списания представительских затрат;
  • общая смета на прием делегации за подписью начальника организации с указанием лица, ответственного за прием делегации и список затрат (детальный);
  • документ, показывающий: цель прибытия делегации (к примеру, приглашение), программу встречи, состав делегации с указанием должностей как с приглашенной стороны, так и со стороны организации;
  • справка об израсходованных сувенирах либо примерах готовой продукции с указанием что, кому и какое количество вручено;
  • расчет о проведенном буфетном обслуживании: с указанием вида продуктов, цены, количества и общей суммы, за подписью ответственного лица и лица, которое занималось сервировкой стола.


К отчетам должны быть приложены документы, подтверждающие приобретение продуктов, сувениров и других товарно-материальных ценностей.


Принципиально важно! К затратам на представительские затраты относят затраты в сумме, не превышающей 4 % от затрат плательщика налогов на зарплату за отчетный (налоговый) период. Не будут считаться представительскими затратами следующие затраты:


  • затраты на организацию развлечений;
  • затраты, связанные с отдыхом.


Датой признания представительских затрат, оформленных через подотчетное лицо, является дата утверждения начальником организации авансового отчета.


Хранение АО



Для целей налогового учета документы нужно хранить 4 года (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). Следует учесть, что в случае если получен убыток, то документы, подтверждающие затраты, должны храниться 10 лет (п. 4 ст. 283 НК РФ).



Бланк авансового отчета по форме АО-1



Скачать




пятница, 4 августа 2017 г.

В справку об отсутствии задолженности нельзя внести данные, не предусмотренную порядком заполнения ее формы

VGstockstudio / Shutterstock.com
Министр финаннсов России объяснил, что для выдачи налоговым органом налогоплательщику Справки с записью "не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в правовом поле РФ о налогах и сборах" отсутствуют основания, поскольку возможность внесения в Справку каких-либо иных записей, за исключением записей о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате перечисленных платежей, формой Справки и Порядком не предусмотрена (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России от 29 июня 2017 г. № 03-02-08/41192).

Отметим, что при наличии на дату, по состоянию на которую формируется Справка, недоимки, задолженности по пеням, штрафам, процентам согласно данным хотя бы одного налогового органа, делается запись "имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в правовом поле о налогах и сборах" (Порядок заполнения формы справки об выполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов).

Наряду с этим в приложении к Справке указывается код налогового органа, согласно данным которого заявитель имеет неисполненную обязанность.

Поэтому вносить в Справку иную данные, не предусмотренную Порядком заполнения формы, запрещается, в частности при оспаривании решения налогового органа о недоимке.
Добавим, что под приостановлением действия ненормативного правового акта понимается не признание акта, решения недействующим в следствии обеспечительной меры суда, а запрет выполнения тех мероприятий, которые предусматриваются данным актом, решением (ч. 3 ст. 199 Арбитражного процессуального кодекса, п. 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. № 83).

Изменения в Кодексе об административных правонарушениях с 30 июля 2017 года


30 июля 2017 года изменилась редакция КоАП РФ. Законодатели ужесточили ответственность за незаконную продажу алкоголя и ввели новые штрафы за нарушение требований к производству этилового спирта. Помимо этого, введена ответственность за распространении в средствах массовой информации и интернете информации о продаже алкоголя дистанционным методом.

Редакцию КоАП РФ поменяли сразу четыре новых закона, которые вступили в силу 29 июля и 30 июля 2017 года:


  • закон от 18.07.2017 N 175-ФЗ;
  • закон от 29.07.2017 N 265-ФЗ;
  • закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ;
  • закон от 29.07.2017 N 279-ФЗ.


Большая часть поправок касается ответственности за реализацию и производство спиртосодержащей продукции, но, кроме этого, законодатели уточнили порядок назначения штрафов и добавили административную ответственность за непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.


Ответственность за производство, реализацию и рекламу алкоголя



Увеличены санкции, предусмотренные статьей 14.17 КоАП РФ за нарушение требований к производству либо обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сейчас предусмотрена ответственность:


  • чиновников в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо дисквалификацию на срок от двух до трех лет;
  • юрлиц в виде штрафа в размере не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за год , предшествующий году, в котором было распознано административное правонарушение, или за предшествующую дате распознанного административного правонарушения часть год , в котором было распознано административное правонарушение, в случае если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем год , но не менее 3 миллионов рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств либо иных предметов, использованных для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, или без такой, либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 дней.


Также увеличились штрафы по статье 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:


  • чиновники заплатят его в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции либо без такой;
  • юридические лица - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции либо без такой.


Новой редакций статьи 14.17 КоАП РФ сейчас предусмотрена ответственность граждан за применение и (либо) владение основным технологическим оборудованием для производства этилового спирта, которое не зарегистрировано в установленном законодательством РФ порядке. Размер административного штрафа на граждан образовывает от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией основного технологического оборудования; а на чиновников - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией основного технологического оборудования. Санкции для юрлиц предусмотрены в размере 100 тысяч до 150 тысяч рублей также с конфискацией оборудования.


В статью 14.18 КоАП РФ добавлена ответственность за применение этилового спирта, произведенного из, в частности, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для производства алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. За такое нарушение действуют прошлые санкции данной статьи.


В статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации" добавлен абзац 8 следующего содержания:


Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным методом алкогольной продукции, и (либо) спиртосодержащей пищевой продукции, и (либо) этилового спирта, и (либо) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена либо запрещена законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, влечет наложение административного штрафа:


  • на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей,
  • на чиновников - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей,
  • на юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.


Увеличились также штрафы, предусмотренные статьей 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Терепь их размер образовывает:


  • на чиновников в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции либо без такой;
  • на юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции либо без такой.


Помимо этого, в Кодекс введена новая статья 14.17.1 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами. За первоначальное нарушение размер штрафа образовывает от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. В случае если нарушение совершил личный предприниматель, то ответственность предусмотрена больше: в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.


Новая редакция статьи 14.19 КоАП РФ предусматривает, что к нарушениям в области государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции сейчас относится нарушение установленного законодательством РФ о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядка учета объема производства, оборота и (либо) применения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, порядка учета применения производственных мощностей, объема собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда или нефиксация информации в Единой государственной автоматизированной системе обработки данных учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.


Новые виды штрафов



Новая редакция статьи 3.5 КоАП РФ, регламентирующая административные штрафы, содержит два новых пункта 3.1 и 4.4. Первым из них предусмотрено, что административный штраф предположительно составит сумме выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) за год , предшествующий году, в котором было распознано административное правонарушение. Также может быть взята выручка за предшествующую дате обнаружения административного правонарушения часть год , в котором оно было распознано, в случае если правонарушитель в предшествующем году не осуществлял деятельность по реализации либо приобретению товаров (работ, услуг).


Вторым пунктом найдено, что размер такого административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки, не может быть больше 1/5 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за год , предшествующий году, в котором было распознано административное правонарушение.


Ответственность за незаконное предпринимательство



В статью 14.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации либо без особого разрешения (лицензии), законодатели добавили исключение. Сейчас административному преследованию не подлежат лица, действия которых возможно квалифицировать по новой статье 14.17.1 КоАП РФ. Другими словами лица, которые занимаются незаконным производством алкоголя.


Несоблюдение технических регламентов



В Кодекс введена новая статья 14.46.2 КоАП РФ. Ее нормами предусмотрена административная ответственность за непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Такое правонарушение приведет к следующим санкциям:


  • для ИП в виде административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;
  • для юрлиц в виде административного штрафа в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.


Невыполнение изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) обязанности по проведению проверки достоверности полученной информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов также наказывается штрафами. Их размер образовывает:


  • для ИП - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
  • для юрлиц - до 20 тысяч до 40 тысяч рублей.


Помимо этого, в множество статей Кодекса законодатели внесли поправки технического характера. Добавили в их нормы новые статьи и уточнили, кто должен составлять административные протоколы и пересматривать дела о аналогичных правонарушениях.

воскресенье, 23 июля 2017 г.

Суд продлил задержание заместителя начальника УФССП Ленобласти Румянцева на трое суток

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение ходатайства о заключении в тюрьму помощника начальника Управления Федслужбы судебных приставов (УФССП) России по Ленинградской области Станислава Румянцева, подозреваемого во взяточничестве, сообщили в воскресенье РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

"Отложение рассмотрения связано с необходимостью сбора документов о состоянии здоровья Румянцева стороной защиты", — уточнили в ОПС. Так, суд продлил срок его задержания на трое суток.
Ранее сотрудники Управления ФСБ (УФСБ) России по Петербургу и Ленинградской области задержали Румянцева в его кабинете в УФССП, расположенном в одном из бизнес-центров Санкт-Петербурга. Дело по факту взяточничества возбуждено прокуратурой и милицией СК РФ по Петербургу.
Как информирует Основное следственное управление (ГСУ) СК, подозреваемый, курируя в УФССП направление материально-технического обеспечения, весной 2016 года при рассмотрении вопроса о заключении договора аренды нежилых помещений для потребностей управления в одном из бизнес-центров, расположенных на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга, "настойчиво попросил" от управления бизнес-центра за заключение договора аренды взятку в виде незаконного оказания ему лично услуг имущественного характера, давая слово за взятку содействие в заключении выгодного для управления бизнес-центра договора. В следствии общая сумма взятки за период с весны 2016 по весну 2017 года составила не менее 255 000 рублей.
"При задержании подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам УФСБ, в связи с чем будет решен вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемого по статье 318 УК РФ (использование насилия в отношении представителя власти)", — сказали в ГСУ.

пятница, 7 июля 2017 г.

Как верно оформить товарно-транспортную накладную


Для организаций-налогоплательщиков принципиально важно не только наличие товарно-транспортных накладных, но и верное оформление этих документов. Снизить базу налога на прибыль организации разрешает документально подтверждение транспортных затрат. В материале PPT.ru особенности оформления и пример заполнения товарно транспортной накладной 2017.

Значение товарно-транспортной накладной



ГК России  пересматривает форму товарно-транспортную накладную как подтверждение заключения договора перевозки. Пример товарно-транспортной накладной на перевозку груза может быть оформлен в качестве приложения к контракту перевозки.


Для организаций-налогоплательщиков принципиально важно не только наличие этого документа, но и верное оформление. Снизить базу налога на прибыль организации разрешает документально подтверждение транспортных затрат. Оформляются затраты на транспорт в форме особого документа. Как пример, возможно рассмотреть товарно-транспортную накладную (потом - ТТН, форма № 1-Т).


Перевозку товаров организация может осуществлять разными видами транспорта:


  • автомобильным;
  • ЖД;
  • водным;
  • воздушным.


Организовать перевозку товара возможно посредством услуг специализированных транспортных компаний, или применять личный транспорт. В любом случае, в силу закона "О бухгалтерском учете" (потом - Закон 402-ФЗ), любая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом.


Товарно транспортная накладная (ТТН)



С момента вступления в силу Закона 402-ФЗ использовать унифицированные формы первичных учетных документов (потом - первичные документы) не обязательно. Формы первичных документов определяет начальник организации в соответствии с представлением должностного лица, на которое возложено ведение бухучета (п. 4 ст. 9 Закона 402-ФЗ). Использование унифицированных форм первичных документов - добровольное решение.


В частности, для учета движения товарно-материальных ценностей (потом - ТМЦ) и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом существует унифицированная форма ТТН (Распоряжение Госкомстата № 78).


Разработка ТТН нового типа законодателями не рассматривается.






 


ТТН нового типа 2017 пример заполнения



ТТН складывается из двух разделов:


Раздел 1. Товарный оформляется для грузоотправителей и товарополучателей и является основанием списания ТМЦ у грузоотправителей и оприходования их у товарополучателей.


В разделе указывается порядковый номер документа и дату составления, реквизиты сторон и заполняются все имеющиеся сведения о партии отгружаемого товара (наименование, количество, тип упаковки, количество мест, вес, цену и сумму партии).


В строчках "Грузоотправитель" и "Товарополучатель" указывается наименования сторон (такие же, как в учредительных документах), их юридический адрес и номера телефонов.


В строке "Плательщик", которым значительно чаще выступает грузоотправитель, нужно непременно указать банковские реквизиты этой стороны.








В нижней части первого раздела ТТН слева подписывают уполномоченные лица грузоотправителя (лица, разрешившие и произведшие отгрузку, и главбуха), справа — подпись водителя, которая является подтверждением факта передачи ответственности за сохранность груза от грузоотправителя перевозчику).


Принципиально важно! Товарополучатель на этой же стороне ТТН делает отметку о наличии либо отсутствии претензий и проставляет свою подпись, но уже после доставки груза. Тут ставится подпись материально-ответственного лица (потом - Дескать), которое лично принимает доставленный груз. Лица, которые проставляют свою подпись о принятии активов должны быть уполномочены действительными доверенностями либо должностными обязанностями.








Раздел 2. Транспортный определяет взаимоотношения грузоотправителя - клиента автотранспорта с организацией - обладателем автотранспорта (выполняет перевозку грузов). Данный раздел помогает для учета транспортной работы и расчетов грузоотправителей (товарополучателей) с организациями - обладателями автотранспорта за услуги по перевозке грузов.


Заполнение транспортного (второго) раздела ТТН осуществляет грузоперевозчик (грузоотправитель) согласно информации представленной грузоперевозчиком. Тут указываются данные компании-грузоперевозчика (реквизиты). Сведения о плательщике дублируются из лицевой стороны ТТН. Также заполняются регистрационные данные автомобиля и водителя, место погрузки и разгрузки, при необходимости, сведения о переадресовке.





В табличной части указываются сведения о грузе: наименование, количество мест, им занимаемых, масса брутто, и список документов, которые следуют с грузом. Непременно заполняются строки, касающиеся метода определения массы груза. Под табличной частью указывается информация о пломбах, подбивается количество мест и общий вес брутто.


Принципиально важно дублировать подписи Дескать грузоотправителя ("Сдал") и товарополучателя ("Принял"). Подпись водителя (экспедитора) проставляется в двух местах: сначала у грузоотправителя при принятии груза к перевозке, после этого — в пункте разгрузки при сдаче груза получателю.





В таблице "Погрузочно-разгрузочные работы" оформляются сведения о погрузке (разгрузке) груза исполнителя, типе операции, методе погрузки (разгрузки), ответственном лице, времени исполнения данной работы. Строки ниже заполняются таксировщиком грузоперевозчика, на базе указанных сведений рассчитывается заработная плат водителю.








Все реквизиты, предусмотренные формой, непременно должны быть заполнены.


Пример заполнения ттн нового типа 2017 должен учитывать требования Распоряжения N 78.


ТТН составляется грузоотправителем. Для каждого товарополучателя и на каждую поездку автомобиля раздельно. В то время как на одном автомобиле в один момент перевозится пару грузов в адрес одного либо нескольких получателей, ТТН выписывается на каждую партию грузов и каждому товарополучателю в отдельности.


ТТН выписывается в четырех экземплярах:


  • 1-й - остается у грузоотправителя и употребляется для списания ТМЦ;
  • 2-й, 3-й и 4-й экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водителю;
  • 2-й - сдается водителем товарополучателю и предназначается для оприходования ТМЦ у получателя груза;
  • 3-й и 4-й экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) товарополучателя, сдаются организации - обладателю автотранспорта. Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация - обладатель автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает плательщику - клиенту автотранспорта, а четвертый - прилагается к путевому странице и является основанием для учета транспортной работы и начисления заработной платы водителю.



Бланк товарно-транспортной накладной 2017



Скачать лицевую сторону


Скачать оборотную сторону


ТТН нового типа 2017 (в формате xls)



Скачать







Рассмотрение споров по поводу хранения имущества


Практика рассмотрения арбитражным судом северо-западного округа споров, появляющихся из правоотношений по поводу хранения имущества

Контракт хранения относится к одним из старейших видов гражданско-правовых контрактов, известных еще римскому праву.
Контрактом depositum в римском праве назывался настоящий договор, по которому лицо, получившее от другого лица лично-определенную вещь (поклажеприниматель, депозитарий), принимало на себя обязанность бесплатно хранить ее в течение определенного срока либо до востребования и по окончании хранения возвратить в целости и сохранности лицу, передавшему вещь на хранение (поклажедателю, депоненту) <1>.



<1> Новицкий И.Б. Римское право. М., 1993. С. 171.



В действующем Гражданском кодексе РФ (потом - ГК России) вопросам хранения имущества посвящена глава 47.
§ 1 главы 47 ГК России содержит общие положения о хранении, § 2 главы 47 ГК России регламентирует правоотношения по хранению на товарном складе, § 3 главы 47 ГК России посвящен особым видам хранения.
В практике арбитражных судов периодически появляются вопросы, связанные с применением положений главы 47 ГК России.
В соответствии с пунктом 1 статьи 886 ГК России согласно соглашению хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
Контракт хранения рассматривается в гражданском законодательстве РФ в качестве настоящей сделки, которая по общему правилу считается заключенной с момента передачи вещи от поклажедателя хранителю. Но контракт хранения может носить и консенсуальный характер, в случае если соглашением сторон предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный контрактом срок <2>.



<2> Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997. Ч. 2. С. 604.



Пункт 2 статьи 886 ГК России не исключают вероятность заключения консенсуального договора, в случае если в качестве хранителя выступает опытный хранитель.
Под настоящим контрактом хранения следует понимать таковой контракт хранения, для заключения которого, кроме достижения соглашения между сторонами, нужна также передача вещи на хранение и который считается заключенным с момента таковой передачи. По настоящему контракту хранения обязанность хранителя обеспечить сохранность вещи появляется с момента заключения договора. В том случае, если поклажедатель не докажет факт передачи хранителю имущества, таковой контракт не может считаться осуждённым.


Университет обратился в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании 30144941 руб. стоимости товара, переданного согласно соглашению хранения.
Суды первой и апелляционной инстанций, установив, что спорное оборудование заявленной стоимости практически на хранение обществу не передавалось, на момент составления акта о передаче на хранение имущество не существовало, в иске отказали.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов прошлых инстанций (Распоряжение Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа (потом - ФАС СЗО; с 06.08.14 - АС СЗО) от 11.03.14 по делу N А42-5784/2012).


Нельзя не дать согласие с позицией судов по указанному делу, потому, что спорный контракт не может быть признан осуждённым.
Согласно пункту 1 статьи 887 ГК России контракт хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в статье 161 ГК России. Наряду с этим для договора хранения между гражданами (подпункт 2 пункта 1 статьи 161 ГК России) соблюдение письменной формы требуется, в случае если цена передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем вдесятеро установленный законом минимальный размер зарплаты .
Контракт хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение.
Передача вещи на хранение при чрезвычайных событиях (пожаре, стихийном бедствии, неожиданной болезни, угрозе нападения и т.п.) может быть доказана свидетельскими показаниями.
В соответствии с пунктом 2 статьи 887 ГК России несложная письменная форма договора хранения считается соблюденной, в случае если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства либо иного документа, подписанного хранителем.
Список документов, подтверждающих соблюдение простой письменной формы договора хранения, указанный в пункте 2 статьи 887 ГК России, не является исчерпывающим, что подтверждается судебно-арбитражной практикой.


Общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с таможни затрат по хранению задержанного имущества, переданного по протоколу задержания.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов прошлых инстанций о соблюдении простой письменной формы договора хранения, потому, что протокол о задержании товаров, в котором имеется указание на передачу этих товаров на хранение обществу, подписанный последним, отвечает требованиям, указанным в пункте 2 статьи 887 ГК России (Распоряжение АС СЗО от 08.09.15 по делу N А56-64127/2014).


Общество обратилось в арбитражный суд с иском к администрации муниципального образования о взыскании убытков, появившихся в связи с потерей имущества, переданного истцом ответчику на ответственное хранение.
Суды первой и апелляционной инстанций признали исковые требования обоснованными и подтвержденными материалами дела.
Суд округа оставил без изменения принятые судебные акты, сделав вывод о том, что соблюдение простой письменной формы договора хранения подтверждается актом передачи на ответственное хранение спорного имущества, потому, что этот акт содержит наименование имущества, передаваемого на хранение, его количество; акт подписан представителями общества и администрации (Распоряжение АС СЗО от 24.06.15 по делу N А05-6622/2014).


В рамках другого дела суды пришли к выводу о том, что соблюдение простой письменной формы договора хранения подтверждается накладными на доставку груза и данными о датах его вывоза (Распоряжение ФАС СЗО от 04.04.14 по делу N А13-1878/2013).


В случае если контрактом хранения не предусмотрено иное, хранитель не вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он должен к этому силою событий в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие (абзац первый статьи 895 ГК России).


Учреждение обратилось в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании 1430160 руб. затрат по перемещению и хранению транспортного средства, и об обязании ответчика принять данное транспортное средство.
В ходе рассмотрения дела судами было обнаружено, что 16.11.10 инспектором дорожно-патрульной службы отдела Госинспекции по безопасности дорожного движения по Приморскому району Петербурга на основании части 1 статьи 27.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ (потом - КоАП РФ) за нарушение правил остановки (стоянки) было задержано и перемещено на специализированную стоянку учреждения транспортное средство, находящиеся в собствености гражданину Г.
Вступившим в законную силу "судебным вердиктом" общей юрисдикции от 19.10.11 с Г. в бюджет Петербурга взыскано 402000 руб. платы за хранение транспортного средства на специализированной стоянке с 17.11.10 по 18.11.11; также Г. вменено в обязанность забрать транспортное средство с территории специализированной стоянки. Данное решение указанным физическим лицом не выполнено.
Потому, что транспортное средство на момент предъявления иска в арбитражный суд находилось на специализированной стоянке, учреждение обратилось в арбитражный суд с указанным иском о взыскании с общества затрат по хранению с 19.11.11 по 17.10.14 задержанного транспортного средства, и об обязании ответчика принять данное транспортное средство.
Мотивируя заявленные требования, истец ссылался на то, что общество с 13.09.13 является уполномоченной организацией, на которую в силу пункта 5 статьи 6 Закона Петербурга от 21.06.12 N 343-54 "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты затрат на их перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств в Петербурге", и пунктов 24 и 25 приложения N 1 к Распоряжению Правительства Петербурга от 29.05.13 N 359 "О мерах по реализации Закона Петербурга "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты затрат на их перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств в Петербурге" возложена обязанность принять от учреждения ранее задержанные в соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ транспортные средства категорий C, D, E и прицепы к ним, подлежащие госрегистрации, и возместить учреждению понесенные последним затраты на перемещение и хранение в установленный в контракте срок.
Суды первой и апелляционной инстанций, установив, что соответствующий контракт хранения между ответчиком и истцом заключен не был, согласие обладателя на передачу обществу находящегося на хранении транспортного средства получено не было, руководствуясь пунктом 1 статьи 895 ГК России, отказали в иске.
Суд округа оставил вынесенные по делу судебные акты без изменения, сделав вывод о том, что с момента вступления в силу указанного решения суда общей юрисдикции спорное транспортное средство находится на ответственном хранении у учреждения вплоть до выполнения данного судебного акта, и что на правоотношения по хранению указанного транспортного средства в силу закона распространяются правила главы 47 ГК России (Распоряжение АС СЗО от 11.12.15 по делу N А56-68001/2014).


К аналогичному выводу пришел АС СЗО и в Распоряжении от 13.10.15 по делу N А56-75145/2014.
Методом системного толкования положений статей 896, 897, 924 ГК России презюмируется возмездный характер договора хранения <3>.



<3> Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997. Ч. 2. С. 604.



К тому же, как свидетельствует судебная практика, вероятно безвозмездное оказание услуг по хранению.


Общество обратилось в арбитражный суд с иском к таможне, к РФ в лице Федеральной таможни о взыскании субсидиарно 48003310 руб. за услуги хранения, 4121623 руб. 13 коп. процентов за пользование чужими финансовыми средствами.
Суд первой инстанции, посчитав спорные контракты хранения безвозмездными, а размер практически понесенных истцом затрат недоказанным, отказал в иске.
Суд апелляционной инстанции признал исковые требования обоснованными по праву и размеру.
Учитывая фактические события дела, условия заключенных контрактов, руководствуясь статьями 421, 422, 423, 424, 886, 896, 897 ГК России, суд округа пришел к выводу о безвозмездности спорных контрактов, об отсутствии условий о несении хранителем затрат и оставил в силе решение суда первой инстанции (Распоряжение АС СЗО от 25.02.15 по делу N А56-68331/2013).


К аналогичным выводам суд кассационной инстанции пришел при рассмотрении дела N А56-56159/2013 (Распоряжение АС СЗО от 20.01.15).
В случае если по окончании срока хранения находящаяся на хранении вещь не изъята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за предстоящее хранение вещи (пункт 4 статьи 896 ГК России).


Общество обратилось в арбитражный суд с иском к Управлению Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) о взыскании 6086026 руб. 32 коп. неосновательного обогащения - стоимости услуг по хранению за период с 01.07.14 по 31.10.14.
Как следует из дела и установлено судами, между Управлением Росимущества (клиент) и обществом (исполнитель) 03.12.13 заключен госконтракт, по которому клиент поручил, а исполнитель обязался оказывать услуги по приему и хранению обращенного в государсвенную собственность или изъятого лома цветных и тёмных металлов и иного имущества.
В соответствии с пунктом 1.4 госконтракта оказание услуг начинается с момента его заключения и оканчивается 31.12.13.
Согласно пунктам 2.1, 2.2, 2.3 цена госконтракта, составляющая 2985000 руб., включает цена всех услуг, оказываемых исполнителем и оплачиваемых клиентом. Цена госконтракта является жёсткой и не подлежит изменению в течение срока оказания услуг.
В соответствии с пунктом 3.3 сумма, подлежащая уплате, указывается в акте приема-передачи услуг в рамках общей цены госконтракта исходя из стоимости хранения в день: 1 тонны на низкотемпературном складе - 43 руб. 78 коп., 1 куб. м на отапливаемом складе - 25 руб. 37 коп., 1 контейнера на контейнерной площадке - 487 руб. 55 коп., 1 кв. м на открытой площадке - 13 руб. 93 коп.
Пунктом 4.4.6 предусмотрена обязанность исполнителя в течение 15 рабочих дней с момента получения от клиента указаний принять в соответствии с техническим заданием по месту нахождения складских помещений имущество, находящееся в распоряжении клиента на момент подписания госконтракта, и обеспечить его хранение.
В силу пункта 4.4.7 исполнитель обязан осуществлять прием и передачу имущества лишь по письменному указанию клиента.
Общество, ссылаясь на оказание им Управлению Росимущества услуг по хранению имущества после истечения срока действия и сверх цены госконтракта, обратилось в арбитражный суд с указанным иском.
Суды иск удовлетворили.
Суд округа, руководствуясь пунктом 4 статьи 896 ГК России, оставил вынесенные судебные акты без изменения, потому, что материалами дела подтверждается, что во выполнение госконтракта истец принял от ответчика имущество на хранение; общество взыскивает с Управления Росимущества цена услуг по хранению за период с 01.07.14 по 31.10.14, который выходит за пределы срока, оговоренного в государственном договоре; после прекращения срока действия госконтракта ответчик имущество не забрал, и оно хранилось у истца с 01.07.14 по 31.10.14 (Распоряжение АС СЗО от 30.09.15 по делу N А56-62837/2014).


В судебной практике АС СЗО был поднят вопрос о том, влечет ли хранение имущества в пределах срока действия госконтракта, заключенного в соответствии с законом от 05.04.13 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных потребностей" (потом - Закон N 44-ФЗ), в тех случаях, когда цена госконтракта является жёсткой и уплачена исполнителю, обязанность поклажедателя оплачивать услуги по хранению сверх предусмотренной за них цены в период действия договора.


Общество обратилось в арбитражный суд с иском к Управлению Росимущества о взыскании 8960984 руб. 34 коп. задолженности по оплате услуг по хранению имущества в октябре 2014 года.
"судебным вердиктом" иск удовлетворен.
Распоряжением апелляционной инстанции решение суда отменено, в иске отказано.
Судами установлено, что Управлением Росимущества (клиент) и обществом (исполнитель) 24.01.14 заключен госконтракт на оказание услуг по приему и хранению обращенных в государсвенную собственность или изъятых лома тёмных и цветных металлов и иного имущества.
Согласно пунктам 2.1, 2.3 цена договора - 16000000 руб. является жёсткой (предельной) суммой, которую может уплатить клиент за практически оказанные услуги, и не подлежит изменению в течение срока оказания услуг.
Госконтракт финансируется из бюджета (пункт 3.1); оплата осуществляется по безналу в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами акта приема-сдачи услуг (пункт 3.2); сумма, подлежащая уплате, указывается в акте приема-сдачи услуг в рамках общей цены госконтракта исходя из стоимости хранения имущества - 32 руб./куб. м/дни (пункт 3.3).
В соответствии с пунктом 1.5 услуги оказываются с момента заключения госконтракта до 31.12.14.
Цена госконтракта уплачена обществу.
По пересматриваемому делу общество просило взыскать 7750563 руб. 92 коп. задолженности за услуги по хранению, оказанные в октябре 2014 года, в отношении имущества, принятого на хранение до 08.03.14.
Суд апелляционной инстанции, отказывая в иске, руководствовался положениями Закона N 44-ФЗ.
Судом было обнаружено, что госконтракт заключен сторонами в порядке, предусмотренном Законом N 44-ФЗ. Госконтрактом установлены срок оказания услуг - с момента заключения договора по 31.12.14 (пункт 1.5), цена - 16000000 руб., являющаяся предельной суммой, которую может уплатить клиент за практически оказанные услуги (пункт 2.1).
Как отмечено судом округа, в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ при заключении договора указывается, что цена договора является жёсткой и определяется на целый срок выполнения договора, а в случаях, установленных Правительством РФ, указываются ориентировочное значение цены договора или формула цены и большое значение цены договора, установленные клиентом в документации о закупке. При заключении и выполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных названной статьей и статьей 95 Закона N 44-ФЗ.
В этом случае цена госконтракта является жёсткой и уплачена обществу полностью.
По смыслу статьи 95 Закона N 44-ФЗ по соглашению сторон цена госконтракта, осуждённого на срок менее трех лет, может быть увеличена при условии, что это предусмотрено документацией о закупке и договором, при повышении клиентом предусмотренного договором объема услуг. Наряду с этим цена может быть увеличена не более чем на 10 процентов.
В материалах дела отсутствует соглашение сторон об повышении цены госконтракта.
Суд округа указал в своем распоряжении, что сумма, на которую претендует общество, существенно превышает 10 процентов от цены госконтракта; хранение обществом имущества в пределах срока действия госконтракта не влечет обязанности Управления Росимущества оплачивать услуги сверх предусмотренной за них цены (Распоряжение АС СЗО от 19.01.16 по делу N А52-1203/2015).


Аналогичную позицию АС СЗО занял и при рассмотрении другой работы (Распоряжения АС СЗО от 24.12.15 по делу N А21-458/2015, от 08.10.15 по делу N А52-3563/2014, от 14.09.15 по делу N А52-175/2015).
Исполнение функций по хранению вещественных доказательств по уголовному делу в отсутствие госконтракта, арестанта с таможенным органом, не влечет обязанности последнего по оплате услуг по хранению в соответствии с требованиями статьи 896 ГК России.


Общество обратилось в арбитражный суд с иском к таможне о взыскании 446400 руб. задолженности за услуги по хранению, 25575 руб. процентов за пользование чужими финансовыми средствами за периоды с 18.07.13 по 24.03.14 и по день вынесения решения.
Как следует из дела, таможня (клиент) и компания (исполнитель) в соответствии с разрешением комиссии по размещению заказов на поставку товаров, исполнение работ, оказание услуг для потребностей таможенного органа 23.12.11 заключили госконтракт (потом - договор), в соответствии с условиями которого исполнитель обязался оказать клиенту услуги по хранению товаров и транспортных средств, изъятых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ на основании протокола осмотра места происшествия, составленного по данным проверок и уголовным делам, а клиент - оплатить оказанные исполнителем услуги в размерах и в сроки, согласованные в договоре.
В соответствии с пунктом 1.2 договора хранение имущества осуществляется исполнителем в защищаемых отапливаемых и неотапливаемых помещениях, и на снятых в аренду исполнителем защищаемых открытых стоянках, находящихся в Псковской области: в дер. Кузнецовка, в г. Себеж и в г. Великие Луки.
В соответствии с договором таможня по акту приема-передачи материальных ценностей от 02.05.12 передала на ответственное хранение компании товары, изъятые и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу.
Данное дело 25.05.12 передано таможней по подследственности в Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. Товары - вещественные доказательства по уголовному делу 04.06.13 возвращены законному обладателю.
Между компанией и обществом 17.12.12 заключен контракт на сдачу в субаренду недвижимого имущества (склада в д. Кузнецовка).
Вещественные доказательства по уголовному делу по окончании действия договора таможня со склада компании не получила.
Склад в д. Кузнецовка вместе с вещественными доказательствами по уголовному делу передан обществу, которое с 01.01.13 осуществляло их хранение.
Общество, считая, что в период с 01.01.13 по 04.06.13 оно оказывало таможне услуги по хранению, которые та не оплатила, обратилось в арбитражный суд с иском.
Суды не усмотрели оснований для удовлетворения иска.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, потому, что вещественные доказательства по уголовному делу таможенный орган на хранение истцу не передавал; они были приняты истцом от исполнителя по госконтракту на оказание услуг хранения и хранились до передачи их законному обладателю; госконтракт на хранение вещественных доказательств по уголовному делу между ответчиком и истцом не заключался (Распоряжение АС СЗО от 03.02.15 по делу N А52-854/2014).


Судебная практика исходит из того, что в силу требований статьи 891 ГК России основной обязанностью хранителя является обеспечение сохранности принятой на хранение вещи; ненадлежащее выполнение хранителем этой обязанности влечет взыскание с него убытков в порядке, предусмотренном статьей 902 ГК России.


Общество обратилось в арбитражный суд с иском к компании о взыскании 292606 руб. 02 коп. убытков, появившихся в следствии потери имущества, переданного на хранение согласно соглашению складского хранения от 03.03.08.
Суды первой и апелляционной инстанций признали иск общества обоснованным по праву и размеру.
Судами было обнаружено, что компания (хранитель) и общество (поклажедатель) заключили контракт складского хранения от 03.03.08, по условиям которого хранитель обязался за вознаграждение принимать, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, хранить товар, вырабатывать партии товара к отгрузке, выполнять переадресацию вагонов и возвращать товар поклажедателя на своем складе.
Согласно пункту 2.1.5 договора хранитель при приеме товара создаёт его осмотр, определяет количество и внешнее состояние.
В пункте 2.1.7 договора предусмотрено, что хранитель обязан передать поклажедателю товары, которые были приняты им на хранение, в том состоянии, в котором они передавались.
В соответствии с пунктом 5.3 договора при обнаружении недостачи товара стороны составляют акт о недостаче, в котором определяют цена товара и количество потерянного товара. Наряду с этим хранитель обязан оплатить поклажедателю цена потерянного товара в течение 15 банковских дней с момента составления акта.
При проведении инвентаризации сторонами установлена недостача товара на сумму 332062 руб. 03 коп., что подтверждается отчетом о движении товаров на ответственном хранении на складе компании за апрель 2014 года.
Суды первой и апелляционной инстанций, установив, что спорное имущество было принято на хранение компанией, доказательств возврата спорного имущества поклажедателю ответчик не представил, руководствуясь статьями 891, 901 и 902 ГК России, удовлетворили иск.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов прошлых инстанций (Распоряжение АС СЗО от 24.12.15 по делу N А56-71852/2014).


Согласно пункту 1 статьи 901 ГК России хранитель несёт ответственность за потерю, недостачу либо повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 401 ГК России, другими словами при наличии его вины.


Общество обратилось в арбитражный суд с иском к компании о взыскании 846619 руб. 76 коп. убытков, появившихся в следствии потери имущества, переданного на хранение согласно соглашению от 06.02.14 и складской расписке от 07.03.14.
При рассмотрении дела судами было установлено следующее.
Компания (хранитель) и общество (поклажедатель) заключили контракт хранения от 06.02.14, по расписке общество передало компании на хранение шесть единиц товара объемом 7,29 куб. м.
В соответствии с пунктом 2.4 договора груз возвращается на основании заявки, направленной по факсимильной связи или email не позднее чем за два часа до предполагаемого времени получения груза; в заявке должны быть указаны наименование, количество, маркировка груза, соответствующая складской расписке, и реквизиты, в частности ИНН, разрешающие конкретно найти поклажедателя и получателя.
При попытке 14.03.14 забрать оставленный на хранение товар общество узнало, что он уже выдан по заявке от 13.03.14 гражданину Ч. по доверенности общества.
Общество заявило о хищении товара; по факту кражи имущества возбуждено дело, общество признано потерпевшим.
Посчитав, что компания как хранитель подобающа отвечать за потерю товара, общество обратилось в арбитражный суд с указанным иском.
Суды в иске отказали, потому, что при получении имущества хранителю была предъявлена доверенность, выданная поклажедателем, оснований сомневаться в ее подлинности у хранителя не было, о фальсификации доверенности поклажедатель в судебном совещании не заявлял.
Суд округа оставил без изменения вынесенные по делу судебные акты, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 901 ГК России (Распоряжение АС СЗО от 07.10.15 по делу N А56-64101/2014).


Хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить принятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный контрактом срок ее хранения еще не окончился (статья 904 ГК России).


Общество обратилось в арбитражный суд с иском к правовому центру об обязании в течение пяти календарных дней с даты вступления решения по данному делу в законную силу передать обществу имущество, переданное ответчику на основании договора ответственного хранения от 28.05.12.
Суды признали иск обоснованным по праву и подтвержденным материалами дела.
Оценив представленные в дело доказательства, установив, что поклажедатель до окончания срока действия договора обратился к хранителю с требованием возвратить принятую на хранение вещь, руководствуясь статьей 904 ГК России, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об обоснованности заявленных требований, с чем дал согласие суд округа (Распоряжение ФАС СЗО от 01.08.14 по делу N А56-12149/2013).


Проведенный анализ практики рассмотрения Арбитражным судом Северо-Западного округа споров, появляющихся из правоотношений по поводу хранения имущества, разрешает сделать следующие выводы:
по настоящему контракту хранения обязанность хранителя обеспечить сохранность вещи появляется с момента заключения договора. В том случае, если поклажедатель не докажет факт передачи хранителю имущества, таковой контракт не может считаться заключенным;
список документов, подтверждающих соблюдение простой письменной формы договора хранения, указанный в пункте 2 статьи 887 ГК России, не является исчерпывающим;
действующим гражданским законодательством РФ презюмируется возмездный характер договора хранения. К тому же, как свидетельствует судебная практика, вероятно безвозмездное оказание услуг по хранению;
хранение имущества в пределах срока действия госконтракта, заключенного в порядке закона от 05.04.13 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных потребностей", в тех случаях, когда цена госконтракта является жёсткой и уплачена исполнителю, не влечет обязанность поклажедателя оплачивать услуги по хранению сверх предусмотренной за них цены в период действия договора;
судебная практика исходит из того, что в силу требований статьи 891 ГК России основной обязанностью хранителя является обеспечение сохранности принятой на хранение вещи; ненадлежащее выполнение хранителем этой обязанности влечет взыскание с него убытков в порядке, предусмотренном статьей 902 ГК России.
Подводя результат сказанному, следует подчернуть, что в следствии анализа дел указанной выше категории противоречий в судебной практике Арбитражного суда Северо-Западного округа не распознано.